вівторок, 9 лютого 2016 р.

ЛІЦЕНЗІЯ НА ВБИВСТВО АБО КОЛИ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ МАЄ ПРАВО ВАС ВБИТИ

На сьогодняшній день тривають заходи із переатестації старої міліції на нову поліцію.
Кульмінація Революції Гідності сталася саме після подій непропорційного застосування правоохоронними органами фізичної сили, спеціальних засобів, вогнепальної зброї.
Правові підстави застосування регулювались чинним на той час Законом України "Про міліцію", а саме статтями з 12 по 15-1.
Сама потреба в реформуванні правоохоронних органів виникла внаслідок дії одночасно декількох факторів. Головними серед них можна виділити: незнання носіями влади власних повноважень, низка компетенція, неефективність існуючих механізмів розслідування заяв про злочини у правоохоронних органах.
Саме тому, навіть за наявності законних підстав, досить низький відсоток працівників міліції/поліції на практиці можуть ефективно використовувати власні повноваження, зокрема, щодо застосування вогнепальної зброї. Причини цьому, по-перше, у тому, що працівники міліції/поліції не знають, чи мають право вони застосовувати зброю у конкретній ситуації (неякісна підготовка); по-друге, працівники міліції/поліції мають низькі навички вогневої підговки як дисципліни (недостатня кількість тренувань); по-третє, працівники міліції/поліції не мають гарантій, що застосована на їх думку правомірно, фізична сила, спец. засоби або вогнепальна зброя, знайде адекватну оцінку з боку підрозділів внутрішньої безпеки та прокуратури.
На підтвердження цьому можна знайти безліч відеороліків у мережі "Інтернет", що, звісно, не додає авторитету правоохоронним органам, та підриває довіру до них, оскільки суспільство не знаходить задоволення однієї із своїх базових фізіологічних потреб - права на безпеку.
У новому Законі "Про національну поліцію" у статті 46 визначено виключні правові підстави для застосування вогнепальної зброї: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19/page2
Зважаючи на нещодавні події у Києві, не буде зайвим навести їх повністю.
"Стаття 46. Застосування вогнепальної зброї
1. Застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом примусу.
2. Поліцейський уповноважений на зберігання, носіння вогнепальної зброї, а також на її застосування і використання лише за умови що він пройшов відповідну спеціальну підготовку.
3. Порядок зберігання і носіння вогнепальної зброї, що знаходиться в розпорядженні поліцейського, перелік вогнепальної зброї та боєприпасів, що використовуються в діяльності поліції, та норми їх належності встановлюються Міністром внутрішніх справ України.
4. Поліцейський уповноважений у виняткових випадках застосовувати вогнепальну зброю:
1) для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у випадку загрози їхньому життю чи здоров’ю;
2) для захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров’ю;
3) для звільнення заручників або осіб, яких незаконно позбавлено волі;
4) для відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охороною, конвої, житлові та нежитлові приміщення, а також звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення;
5) для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти;
6) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю і здоров’ю людей та/або поліцейського;
7) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю людей та/або поліцейського.
5. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки після попередження про необхідність припинення протиправних дій і намір використання заходу примусу, визначеного цією статтею.
6. Застосування вогнепальної зброї без попередження допускається:
1) при спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися до зброї;
2) у разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу із застосуванням бойової техніки, транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи здоров’ю людей;
3) якщо особа, затримана або заарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає із застосуванням транспортного засобу;
4) якщо особа чинить збройний опір;
5) для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю.
7. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки з метою заподіяння особі такої шкоди, яка є необхідною і достатньою в такій обстановці, для негайного відвернення чи припинення збройного нападу.
8. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю у разі збройного нападу, якщо відвернення чи припинення відповідного нападу неможливо досягнути іншими засобами.
9. Поліцейському заборонено застосовувати вогнепальну зброю в місцях, де може бути завдано шкоди іншим особам, а також у вогненебезпечних та вибухонебезпечних місцях, крім випадків необхідності відбиття нападу або крайньої необхідності.
10. Поліцейський зобов’язаний у письмовій формі повідомляти свого керівника про застосування вогнепальної зброї, а також негайно повідомити свого керівника про активне застосування вогнепальної зброї, який, у свою чергу, зобов’язаний поінформувати центральний орган управління поліції та відповідного прокурора.
11. Поліцейський може взяти до рук вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, що склалася, можуть виникнути підстави для її застосування.
12. Під час затримання осіб, щодо яких у поліцейського виникла підозра у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також під час перевірки документів у таких осіб поліцейський може привести в готовність вогнепальну зброю та попередити особу про можливість її застосування.
Спроба особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену поліцейським відстань, чи доторкнутися до зброї є підставою для застосування вогнепальної зброї поліцейським.
13. Поліцейський може використати вогнепальну зброю для подання сигналу тривоги або виклику допоміжних сил, або для знешкодження тварини, яка загрожує життю чи здоров’ю поліцейського та інших осіб."

Отже, що ж сталося у місті Києві та чи відповідають дії поліцейських закону?
Звісно, належну оцінку мають надати слідчі органів прокуратури, прокурори та судді.
Ряд посадових осіб вже висловились про законність дій поліцейських. Цікавим є те, що намагаючись "відбилити" їх, різні особи називають різні правові підстави.
Спробуємо надати аналіз деяким з них.
Версія 1. "7) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю людей та/або поліцейського."
Отже,  за пунктом 7 Законом визначені: мета - зупинка транспортного засобу, спосіб - ПОШКОДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ, є і необхідна умова - водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю поліцейського та інших осіб.

Отже поверхневий нескладний аналіз надає змогу встановити, що закон для ціє підстави дозволяє лише пошкодження транспортного засобу з метою його зупинки за вищенаведеної умови, однак аж ніяк не позбавлення життя пасажира. 

 Версія 2. "5) для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти;"

Тут потрібно зазначити, а що ж таке є тяжким або особливо тяжким злочином? Відповідь на це питання міститься у ст. 12 Кримінального кодексу України, відповідно до якої класифікація злочинів за ступенем тяжкості визначена відповідно до того, яке максимальне покарання передбачено санкцією відповідної статті. 
Досить цікавим є обставина, що спостерігання поліцейським одної і тої ж події може виявитися як тяжким злочином (наприклад, ч.2 ст. 186 КК України, грабіж, вчинений повторно), так і злочином середньої тяжкості (наприклад, ч.1 ст. 186 КК України, грабіж, вчинений вперше).
Зберігання чи перевезення незначної кількості наркотичних засобів, психотропних речовин тощо без мети збуту за наявності необхідної їх кількості у кращому випадку можуть становити склад злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, що є злочином середньої тяжкості. 
Посилання на те, що можливо був вчинений угон, або особи були терористами не заслуговують на увагу, оскільки у відповідних поліцейських повинні бути ЗАКОННІ ДЖЕРЕЛА щодо таких данних. У випалку наявності відомостей щодо можливої підготовки теракту, повинні були бути задіяни відповідні спецпідрозділи СБУ по боротьбі із тероризмом.

Перевищення швидкості, хоча і значне, а також їзда по зустрічній полосі руху не є тяжкими або особливо тяжкими злочинами. Відповідальність за такі дії передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення.
Вивчення дисципліни "Кримінальне право України" у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого складає 2 роки: один рік - Загальна Частина, один рік - Особлива Частина. Адміністативне право - 1,5 роки.
Без зазначених знань поліцейському важко швидко оцінити, а які ж діяння є злочинами, а які - адміністративними правопорушеннями. А якщо відповідні діяння є злочинами, то чи є вони тяжкими чи особливо тяжкими?
Тому викликає подив твердження деяких керівників, що для того, щоб працювати у поліції освіта не потрібна.
Ще більший подив викликає 2-3 місячні курси підготовки поліцейських, де на підготовку поліцейських за дисципліною "Кримінальне право і процесс", якщо не помиляюсь, виділяють аж 6 годин чи пар, що є явно недостатнім.
Версія 3. "6) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю і здоров’ю людей та/або поліцейського;"

В нашому випадку особи не чинили ЗБРОЙНИЙ опір, щодо них не було судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а тому вони не могли з-під неї намагатися втекти, особи не були озброєні, і вони не погрожували застосуванням зброї.
Оскільки особи не були озброєними, то водіння ними авто, нехай і в таких небезпечний спосіб, не можна розцінювати як погрозу застосування іншого предмету, що загрожує життю і здоров'ю людей та/або поліцейського.

Цікаво, що новий Закон "Про Національну поліцію", виходячи із законів формальної логіки, також як і старий Закон "Про міліцію", не вважає поліцейських за людей, інакше навіщо зазначати таке формулювання "
людей та/або поліцейського"? Поліцейські що, не люди?!
А як же повинна була діяти поліція?

Згідно із ч. 3 ст. 42 Закону України "Про Національну поліцію", с
пеціальні засоби як поліцейські заходи примусу - це сукупність пристроїв, приладів і предметів, спеціально виготовлених, конструктивно призначених і технічно придатних для захисту людей від ураження різними предметами (у тому числі від зброї), тимчасового (відворотного) ураження людини (правопорушника, супротивника), пригнічення чи обмеження волі людини (психологічної чи фізичної) шляхом здійснення впливу на неї чи предмети, що її оточують, з чітким регулюванням підстав і правил застосування таких засобів та службових тварин.

Відповідно до п.5, ч. 4 ст. 42 Закону України 
"Про Національну поліцію", для виконання своїх повноважень поліцейські можуть використовувати такі спеціальні засоби, як засоби примусової зупинки транспорту, пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.

Стаття 45 зазначеного вище закону як раз і надає необхідний інструментарій для застосування спеціальних засобів.
Зокрема, у п. 4 ч.3 зазначено: "засоби примусової зупинки транспорту застосовуються для примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні вимоги поліцейського щодо зупинки транспортного засобу, або якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу життю чи здоров’ю людини".Крім того, для ціх цілей Закон дозволяє застосовувати бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби:
9) водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби застосовуються для:
в) примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні вимоги поліцейського зупинитися.

Таким чином, висновки щодо правомірного позбавлення життя особи поліцейським є дещо передчасними, без проведення ретельного розслідування за цим фактом, за результатами якого до такого поліцейського може бути застосовано не тільки психологічна реабілітація, а й інші заходи, передбачені законодавством для виправлення і переховання осіб, що скоїли кримінальні правопорушення.


вівторок, 8 вересня 2015 р.

Камера Игната Кромского после ремонта 02.09.2015 года.


После многочисленных жалоб Игната Кромского Уполномоченному ВРУ по правам человека, в органы прокуратуры и суда, все-таки провели частичный ремонт (убрали плесень и грибок) камеры 626 Харьковского учреждения исполнения наказаний 27 (бывший Харьковский СИЗО). Теперь камера выглядит так (см. фото ниже).






Освещение - просто мрак: естественное практически не поступает. Искусственное крайне тускло.


Может показаться, что в камере есть вентиляция. Но это не так.
Из ближних койко-мест открывается прекрасный вид на туалет. Ну и запах соответствующий во всей камере.


Классик говорил, что проблема не в клозетах, но похоже, для данного случая это справедливо лишь отчасти.



Вчерашним определением суда рекомендовано, в частности, предпринять меры по улучшению освещения, вентиляции, меблирования камеры.

Оправдательные приговоры существуют!

Учитывая ошеломляющий обвинительный уклон правосудия и ничтожно низкий процент оправдательных приговоров как таковых, такое решение ВССУ может означать крах и раскол существующей машины правосудия. Но оно и к лучшему. Дело в рамках бесплатной правовой помощи. Защиту в деле осуществляет управляющий партнер адвокатского объединения "Тихоненков, Надоля, Шадрин и соратники", адвокат Шадрин Александр Сергеевич.

   Напоминаю, что основаниями для пересмотра судебных решений в Верховном суде Украины, в частности, являются в соответствии ч. 1 ст. 445 УПК Украины: п.1) неодинаковое применение судом кассационной инстанции одной и той же нормы права, предусмотренной законом Украины об уголовной ответственности, в подобных правоотношениях, что обусловило принятие разных по содержанию судебных решений (кроме вопросов неодинакового применения санкций уголовно-правовых норм, освобождения от уголовной ответственности или наказания); п. 2) неодинаковое применение судом кассационной инстанции одной и той же нормы права, предусмотренной УПК Украины, что повлекло принятие разных по содержанию судебных решений.
   Поэтому, максимальное распространение данного решения суда может кому-то спасти жизнь.
Примечательно, что суды кроме норм национального законодательства, также ссылались на решения Европейского суда по правам человека "Гриненко против Украины", "Замфереско против Украины", "Яременко против Украины".
Ниже приводим ссылки в Едином реестре судебных решений на решение суда первой и апелляционной инстанции:
   Кроме того, по следующим ссылкам, можно ознакомиться с указанными выше решениями Европейского суда по правам человека:
http://www.khpg.org/index.php?id=1403873016  (Гриненко против Украины)
http://precedent.in.ua/index.php?id=1359971421 (Замфереско против Украины)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_405 (Яременко против Украины)
  

пʼятниця, 5 вересня 2014 р.

Право подозреваемого участвовать в апелляции


А все-таки: имеет ли подозреваемый право на личное участие в апелляции? Надеюсь, скоро Конституционный суд Украины даст ответ на этот важный вопрос.

#http://www.ccu.gov.ua/uk/publish/article/253294

О понятии судимости к вопросу о применении амнистии

Из позитива, имеющего научно-практическое значение.
В последнее время много вопросов возникает по поводу применения амнистии. Например, в этом особо остром для обвиняемого примере, которому в дебатах прокурор запросил 6 лет (преступление совершено в период условного срока). Но суд решил дело прекратить. 
Как известно, амнистия не применяется к лицам, которые два и более раз осуждены за тяжкие преступления. Но что можно считать судимостью? Два приговора? А если один, учитывает и первый?
Вот прекрасное обоснование ответа на этот вопрос. Есть даже ссылки на "Вестник ВСУ".

Обставин, передбачених ст. 4 Закону України «Про застосування амністії» та ст. 8 Закону України «Про амністію у 2014 році», які б виключали застосування норм цього Закону, судом не встановлено. Обвинувачений надав на це згоду, подавши письмове клопотання ( т. 1 а.с. 49).
Зокрема, п. «в» ст. 4 Закону України «Про застосування амністії»: «амністія не може бути застосована до: осіб, які мають дві і більше судимості за вчинення умисних тяжких та/або особливо тяжких злочинів, крім випадків індивідуальної амністії» не може бути застосований виходячи з наступного.

Кількість судимостей пов'язується не з кількістю вчинених особою злочинів, а з кількістю ухвалених за ці злочини обвинувальних вироків.

Стосовно ч. 4 ст. 70 КК України виходять з того, що її застосування до особи хоча і призводить до ухвалення декількох вироків, але така особа не може вважатися засудженою двічі, бо це сталося лише тому, що обидва злочини не були своєчасно виявлені і розкриті відповідними органами, або розслідувані, і тому це не може погіршувати становище засудженої особи. Тобто, така особа вважається засудженою лише один раз.

Така позиція певною мірою заснована на положеннях ще ст. 26 КК України (1960р.), яка визначала, що особливо небезпечним рецидивістом визнавалася особа, яка раніше засуджувалася (двічі, тричі) до позбавлення волі за вчинення певних злочинів, тобто наявність нової судимості пов'язувалася з ухваленням нового обвинувального вироку.

Таких же правових позицій дотримується і Верховний Суд України. Так в п. 5 Постанови Пленуму N 3 від 28.03.1986р. «Про практику застосування судами України законодавства у справах про порушення правил адміністративного нагляду» із змінами, прямо вказано: «судимість за вироком, яким покарання призначено за правилами ч.3 ст.42, має враховуватись як одна за всі злочини, що входять у сукупність».

А ч. 3 ст. 42 КК України (1960р.) була викладена наступним чином: «за тими ж правилами призначається покарання, коли після винесення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен ще і в іншому злочині, вчиненому ним до винесення вироку в першій справі. В цьому разі до строку покарання зараховується покарання, відбуте повністю чи частково за першим вироком».

Цей висновок підтверджується і оглядом судової практики з питань кваліфікації повторності та сукупності злочинів, викладеним у Віснику Верховного суду України № 4 (104) 2009р. (стор. 36): «щодо ідеальної сукупності злочинів, то в такому разі особа однією дією вчиняє два чи більше злочинів, а тому не може бути визнана такою, що раніше вчинила злочин».

Судові витрати, пов'язані з проведенням товарознавчої експертизи стягнути з обвинуваченого на користь держави.
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40332784

неділя, 13 липня 2014 р.

Лутковская В.В. vs права человека или АТО как оправдание нарушения прав человека.

12.07.2014 посетил семинар-тренинг в Харьковском областном центре по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.
Новый виток мыслей и идей после общения с коллегами.
А под вечер такое разочарование: Уполномоченный ВРУ по правам человека отмечает, что, оказывается невозможно соблюдать права задержанных в режиме АТО: ни вовремя уведомление о подозрении вручить, ни в суд для избрания меры пресечения доставить, ни в центр бесплатной помощи сообщить. И в самом деле: не приезжать же адвокату на блок-пост? Да и центры бесплатной помощи, мол, далеко от блок-постов.
Какой же выход? Менять законодательство? Нет: есть надежда, что АТО скоро прекратится и более необходимости в изменениях не будет.

Стоит отметить, что указанные выше права задержанных не могут быть ограничены даже в военном положении. Другое дело, - АТО.
Поражает неосведомленность осмбудсмена о работе системы БПП (хотя подписан даже меморандум между Координационным центром БПП и Уполномоченным) и о работе органов досудебного расследования, например, управления СБУ в Харьковской области (именно в этот орган доставляют большинство "террористов" из зоны АТО), расследующих массу правонарушений о терроризме и разного рода сопутствующих правонарушений.
Да, центр бесплатной помощи один на область. Но адвокаты есть практически во всех районах областей. 
Опять же, о задержании достаточно сделать телефонный звонок.
Людей по-прежнему передерживают сутками без протокола задержания, не сообщают родственникам о задержании, пытают, не сообщают в центр бесплатной помощи. На официальные запросы приходят ответы, что людей таких нет. Потом люди "всплывают" на санкциях в судах, куда они, конечно, сами добровольно пришли. Побитыми.
Неясно, как режим АТО мешает Харьковским правоохранителям соблюдать закон? Такой привычки не было и до АТО. О каком Европейском векторе может идти речь с таким мировоззрением?
Ведь в Харькове нет боевых действий, адвокаты и суды работают в штатном режиме.